Prawo prywatne międzynarodowe.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Ten artykuł dotyczy norm rozgraniczających działanie systemów prawnych różnych państw. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Prawo międzynarodowe prywatne - zespół norm, których zadaniem jest wskazanie systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Normy prawa prywatnego międzynarodowego rozstrzygają konflikty na tle powiązań stanu faktycznego z systemami prawnymi różnych państw - stąd ich nazwa - normy kolizyjne.

W znaczeniu szerokim prawo prywatne międzynarodowe obejmuje również normy merytoryczne prawa (międzynarodowego oraz wewnętrznego) dotyczące tzw. sytuacji z elementem obcym.

Prawo prywatne międzynarodowe uważa się dość powszechnie za zupełnie odrębną gałąź prawa - różną od prawa międzynarodowego tzw. publicznego i prawa cywilnego.

Przepisy prawa prywatnego międzynarodowego w większości są przepisami bezwzględnie wiążącymi (iuris cogentis).

W Polsce jest uregulowane w zasadzie w ustawie z 12 listopada 1965 - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 1965 Nr 46 poz. 290), jednak przed przepisami tej ustawy mają pierwszeństwo postanowienia umów międzynarodowych, zarówno dwustronnych (bilateralnych), jak i wielostronnych (multilateralnych). Trwają jednak prace nad nową ustawą.

Spis treści

edytuj Źródła prawa prywatnego międzynarodowego

W Polsce źródłami prawa prywatnego międzynarodowego są:

  • akty prawa wewnętrznego, w tym:
  • umowy międzynarodowe, w tym:
    • Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwarta do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 10, poz. 57) (tzw. "Rzym I"),
    • Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284),
    • Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 53, poz. 561),
  • prawo zwyczajowe (ma niewielkie znaczenie),
  • prawo wspólnotowe, w tym:
    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (tzw. "Rzym II" - wejdzie w życie 11 stycznia 2009 r.)

edytuj Struktura normy kolizyjnej

Zobacz więcej w osobnym artykule: norma kolizyjna.

Ważnym pojęciem dla prawa prywatnego międzynarodowego jest 'norma kolizyjna', a więc norma, która wskazuje prawo właściwe dla danego quantum sytuacji życiowych. Oprócz nich występują w prawie prywatnym międzynarodowym normy ogólne, o nieco innych celach (np. klauzula porządku publicznego).

W skład normy kolizyjnej wchodzą (za Henrykiem Trammerem):

  1. Zakres - pewna grupa sytuacji życiowych, do których norma się odnosi (np. "sprawy spadkowe"),
  2. Łącznik - kryterium, probierz, czynnik, którego musimy użyć, aby odnaleźć właściwe prawo. Przykładowe łączniki:
    • obywatelstwo - prawo nim wskazane nazywamy 'prawem ojczystym' (lex patriae),
    • miejsce zamieszkania - prawo nim wskazane nazywamy z łaciny lex domicilii,
    • miejsce położenia rzeczy - prawo nim wskazane nazywamy z łaciny lex rei sitae.
  3. Nakaz zastosowania prawa,
  4. Subokreślnik temporalny - określenie, z jakiej chwili powiązanie decyduje o wskazaniu prawa (np. "z chwili śmierci", "każdoczesne").

edytuj Klauzula porządku publicznego

(niem. Vorbehaltsklausel, fr. ordre public)

Nierzadko zdarza się, że rozwiązania w prawie wskazanym przez normy kolizyjne z różnych względów nie nadają się do zastosowania w polskim porządku prawnym. Mogą one być nieraz wręcz szokujące ze względu na mające długą tradycję reguły polskiego (czy szerzej - europejskiego) porządku prawnego. W takich przypadkach należy sięgnąć właśnie do owej klauzuli, w polskim prawie prywatnym międzynarodowym zamieszczonej w art. 6 ustawy.

edytuj Przesłanki zastosowania

  1. Pozostawanie w sprzeczności z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej - dodać należy, że muszą to być zasady aktualnie obowiązujące i rzeczywiście tylko te najważniejsze, fundamentalne.
  2. Groźba wystąpienia skutków zastosowania obcych norm, które będą sprzeczne z owymi zasadami. Sama treść, najbardziej nawet szokująca, nie będzie stanowić przyczyny wyłączenia normy prawa obcego, jeżeli jej zastosowanie doprowadzi do skutków zgodnych z zasadami porządku prawnego.

edytuj Działanie klauzuli

  • dozwalające i zakazujące - to pierwsze zachodzi, gdy strona dzięki klauzuli osiąga "korzyść" (może np. wykonać czynność przez prawo obce zabronioną). Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy strona przez zastosowanie klauzuli osiągnie mniej (np. nie będzie mogła dokonać jakiejś czynności jednostronnym oświadczeniem woli, a jedynie w drodze umowy czy orzeczenia sądu.
  • pozytywne i negatywne - działanie pozytywne oznacza zastosowanie w miejsce obcej normy norm własnego prawa, negatywne zaś oznacza jedynie wyłączenie normy obcej (np. określonego zakazu)

edytuj Odesłanie

(niem. Verweisung, fr. renvoi, wł. rinvio)

Ogólną (i nigdzie nie ujętą) zasadą jest, że każde państwo stosuje wyłącznie swoje własne prawo prywatne międzynarodowe. Do wyjątków zaliczamy przede wszystkim odesłanie. Odesłanie polega na wyłączeniu właściwości prawa wskazanego przez własną normę kolizyjną na rzecz tego, które wskazuje norma kolizyjna państwa, którego prawo wyłączono.

Odesłanie może być:

- zwrotne - gdy obce normy kolizyjne "odsyłają" z powrotem do naszego systemu prawa,

- dalsze - gdy obce normy kolizyjne "odsyłają" do systemu prawa państwa trzeciego.

Inny podział dotyczący odesłania to rozróżnienie na odesłanie:

- częściowe - gdy występuje jedynie co do części zakresu normy kolizyjnej (np. w kwestii spadku jedynie co do nieruchomości)

- pełne - gdy następuje co do całości zakresu normy kolizyjnej,

- złożone - gdy norma kolizyjna "odsyła" do więcej niż jednego systemu prawnego.

W polskim prawie prywatnym międzynarodowym przyjęto tę instytucję już w ustawie z 1926 roku. Obecnie reguluje ją art. 4 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 roku. Nieograniczone jest odesłanie zwrotne do polskiego systemu prawnego (musi być to jednakże odesłanie bezpośrednie, a nie za pośrednictwem innych jeszcze systemów prawnych). Odesłanie dalsze (również bezpośrednie) jest możliwe tylko w przypadku, gdy prawo ojczyste (wskazane łącznikiem obywatelstwa) dla danych stosunków prawnych przewiduje właściwość innego prawa - odesłanie dalsze następuje do państwa prawa trzeciego.

Odesłanie wyłącza Konwencja Rzymska z 1980 roku o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.

edytuj Rozwój prawa prywatnego międzynarodowego

Dorobek doktryny z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego dla okresu do połowy XIX wieku nazywa się szkołą statutową.

Największym osiągnięciem dawnej szkoły statutowej (XII-XVI wiek) było rozróżnienie między normami dotyczącymi postępowania sądowego i normami prawa materialnego, przyjęcie zasady właściwości legis for oraz locus regit formam actus.

W XVI wieku największym znaczeniem cieszyły się poglądy przedstawicieli szkoły francuskiej: Charlesa Dumoulina i Bertranda d'Argentré, a w XVII wieku szkoły holenderskiej - Pawła Voeta, Jana Voeta i Ulryka Hubera.

Szkoła statutowa upadła w latach 40. XIX wieku, a do jej porzucenia znacząco przyczynił się Friedrich Carl von Savigny, twórca teorii "siedziby" stosunku prawnego.

W 1851 roku Pasquale Stanislao Mancini, włoski prawnik, sformułował szereg twierdzeń, które stały się podstawą nowej szkoły włoskiej (m.in. zasada narodowości).

W Polsce w XIX wieku prace z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego publikowali E. D. Bromirski, P. Burzyński, P. Nowiński, A. Wrotnowski i F. Kasparek.

edytuj Bibliografia

  • Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 10, Warszawa 2007.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawniczych.

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.